Понятие и сущность обязательных наследников

Сегодня предлагаем вниманию статью на тему: "Понятие и сущность обязательных наследников". Мы попытались полностью раскрыть тему, а наш специалист Сергей Шевцов поделится важными комментариями основанными на опыте работы.

Изображение - Понятие и сущность обязательных наследников proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fobyazatelnye-nasledniki-3

Гражданским законом предусмотрено такое понятие, как обязательные наследники. Данным термином ограничивается важнейший принцип наследования – свобода завещания. Кодексом установлено, кто может относиться к обязательным наследникам, расширительное толкование в данном случае не применяется. Это такие граждане, как:

  1. Ребенок. Причем он может быть либо нетрудоспособным, либо не достигшим 18 лет.
  2. Супруг, который признан нетрудоспособным.
  3. Нетрудоспособные родители (как правило, пенсионеры или инвалиды групп, не позволяющих работать).
  4. Нетрудоспособные иждивенцы.

К последним относятся граждане, которые проживали или не проживали с наследодателем и не менее года до смерти. Они наследуют либо в порядке восьмой очереди, или же наравне с призываемыми к наследованию лицами.

Выделение обязательных наследников по закону необходимо, прежде всего, для защиты их прав, так как они являются наиболее уязвимой категорией и нуждаются в поддержке.

Согласно статье 1149, размер этой доли должен быть не менее половины, которая полагалась бы данному гражданину при получении наследства в общем, установленном законом порядке. В состав такой доли может входить любое имущество, которое может быть передано в порядке наследования. Как правило, передаются такие вещи, которые завещаны не были. В том случае, если все имущество было распределено между наследниками или наследницами, или же часть незавещанного имущества настолько мала, что невозможно удовлетворить интересы обязательных наследников, тогда могут быть заимствованы доли, принадлежащие другим лицам.

Видео удалено
Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Понятие и сущность обязательных наследников proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fobyazatelnye-nasledniki-1

Для примера расчета рассмотрим следующую ситуацию. Например, гражданин завещал двум своим друзьям имущество в равных долях. Однако, у него имеются двое несовершеннолетних детей. Таким образом, они являются необходимыми наследниками.

Общая сумма завещанного имущества составила 500 000 рублей. Если бы не было завещания, то двое его детей наследовали в порядке первой очереди, по 250 000 рублей каждый. Так как существует завещание, то расчет их обязательной доли будет выглядеть следующим образом. Так как им по закону положено было по 250 000 рублей, а в законе указано, что они должны получить не менее половины положенной доли, то им причитается по 125 000 каждому.

Приведенный выше расчет применяется по общему правилу. Однако, зачастую возникают споры в судах и размер такой доли либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от сложившейся ситуации.

Как и при получении имущества в порядке универсального правопреемства в общем порядке, при принятии обязательной доли необходимо обратиться к специально уполномоченному лицу – нотариусу. Причем необходимо уложиться в шестимесячный срок. Для вступления в наследство и его принятия необходимо получить особый документ – свидетельство о наследственных правах. Оно получается в порядке, предусмотренном как гражданским законодательством, так и особым законодательством, регулирующим деятельность нотариата и особо уполномоченных лиц – нотариусов. В свидетельстве закрепляются все правомочия наследника и состав массы наследственных вещей.

Пропуск такого срока может повлечь массу негативных последствий, вплоть до лишения права на долю. Восстановлению данный отрезок времени подлежит только в судебном порядке. Нотариус может потребовать предъявить доказательство того, что у данных наследников имеется право на эту обязательную долю, и они действительно являются обязательными наследниками по завещанию. К таким доказательствам относятся:

  • документ, подтверждающий заключение брака;
  • свидетельство о рождении;
  • справки, говорящие о наличии инвалидности и иные документы, подтверждающие то или иное социальное положение лица.

Оформление наследства в дальнейшем происходит в общем порядке. Категория обязательных наследников имеет приоритет перед другими гражданами в определении их доли.

Следует отметить, что никто не может принудить лицо получить свою долю, все происходит в добровольном порядке. То есть, любое лицо имеет право отказаться от части имущества, которое ему положено. Причем он может выбрать конкретное лицо, в чью пользу он совершает данное действие, так и просто отказаться от всего. В последнем случае данное имущество будет поделено между другими лицами. Данное действие является необратимым, а именно: нельзя сначала отказаться от своей части, а потом снова претендовать на нее. Однако, если этот отказ произошел вследствие применения угроз, избиений, насилия, злостного обмана, то можно обратиться в судебные органы для привлечения виновных лиц к ответственности и признании недействительным данного юридически значимого действия. Отказ может происходить в двух видах:

  1. Действенный отказ. Он имеет место, когда гражданин приходит к нотариусу и заполняет соответствующий документ, подтверждающий это действие. При этом необходимо предъявить паспорт и комплекс актов, подтверждающих отнесение этого наследника к числу обязательных. Гражданин кратко излагает свою волю, которая нотариусом удостоверяется.
  2. Отказ в форме бездействия.

В этой ситуации достаточно будет не совершать никаких действий, которые говорили бы о том, что гражданин желает получить наследство, а именно: не обращаться к нотариусу, не совершать действий, которые по закону подтверждают принятие и др.

Изображение - Понятие и сущность обязательных наследников proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fobyazatelnye-nasledniki-2

Гражданское законодательство выделяет круг лиц, которые являются недостойными для наследования и лишаются всего, что им положено по закону или по завещанию. Наследственное дело в отношении этих субъектов всегда не заводится, а из круга лиц, призываемых к получению имущества в порядке универсального правопреемства, они исключаются.

Видео удалено
Видео (кликните для воспроизведения).

1. Понятие, сущность и значение наследственного права

1. Понятие, сущность и значение наследственного права

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисциплина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Читайте так же:  Правила постановки на учет в центр занятости

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокупность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д. Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Российской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреплено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего переходит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству – выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом (наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозможность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота, невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъекта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона. Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на принятие наследства.

Дата размещения статьи: 18.06.2015

Примечательно, что само понятие наследования не является общим для правовых систем различных государств. С точки зрения использования соответствующих подходов можно выделить две группы стран. 1. Страны, в которых наследование понимается как разновидность универсального правопреемства. Такая квалификация наследования восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя . В эту группу входят практически все страны континентального права, в том числе Российская Федерация. 2. Страны, в которых наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании. Такой подход характерен для стран “общего права”.
——————————–
См.: Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 1997. С. 222. Авторы цитируют отрывки из Corpus Iuris Civilis Iustiniani: hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit (Digesta, 50.17.62); nostris videtur legibus una quodammodo persona heredis et illius qui hereditatem in eum transmittit (Novellae, 48).

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации .
——————————–
См.: Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 41 (автор соответствующего раздела – Б.А. Булаевский).

Именно благодаря эластичности в состав наследства может входить и “заграничное имущество” и иные объекты – например, недвижимость, приобретенная наследодателем за рубежом, права и обязанности, вытекающие из договора с иностранным банком или иностранной страховой компанией и пр. В совокупности же локальность и эластичность характеризуют наследство как единое целое (ст. 1110 ГК).
Представляется, что сказанное относится не только к “внутреннему” наследованию, но и к таковому международного характера, хотя в литературе встречаются и иные мнения. Так, например, А.А. Рубанов полагает, что свойства локальности и эластичности будут характеризовать наследственную массу только тогда, когда правом, применимым к наследованию, будет российское право . По нашему мнению, расположение имущества на территории не одного, а нескольких государств не может квалифицироваться как фактор, влияющий на свойства, присущие наследственному имуществу. На это уже обращалось внимание в научной литературе .
——————————–
См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристъ, 2002. С. 51 – 52.
См.: Байзигитова А.М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах: Дис. . канд. юрид. наук. Уфа, 2004. С. 19.

Что касается стран “общего права”, то в них наследование понимается иначе, нежели в таковых “цивильного права”. Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества; при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием (administration) и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток (net estate) . Обязанность администратора состоит в том, чтобы распределить имущество между теми, кому оно принадлежит на правах выгодоприобретателей.
——————————–
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья (постатейный) / Отв. ред. Л.П. Ануфриева. С. 1 – 2.

Понятие, сущность и основания наследования по закону

Наследование по закону – одно из двух предусмотренных законом оснований наследования. Оно выступает в качестве альтернативы наследования по завещанию: к наследнику имущество переходит или по закону, или по завещанию. Вполне возможно, что наследник часть имущества умершего наследует по завещанию, а другую часть – по закону, но и в такой ситуации каждая из этих частей переходит к наследнику по одному из двух взаимоисключающих оснований [31, с. 231].

Суть наследования по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного распоряжения.

Читайте так же:  Расчет пенсии для сотрудников мвд льготы полицейским пенсионерам

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.

Гражданский кодекс РФ кардинально изменил порядок призвания к наследству при наследовании по закону. Вместо двух очередей наследников по закону установлено наследование до пятой степени родства, которое является новым правовым институтом и определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие родственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц имущество становилось выморочным и переходило к государству [19, с. 342].

В связи с изменением в законодательстве и закреплением в Конституции РФ права иметь частную собственность, государство приняло на себя обязанность защищать собственность граждан, обеспечивать неприкосновенность и четкое правовое регулирование наследования имущества граждан. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ. Всего действующим законодательством предусмотрено шесть очередей родства. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Это значит, что наследников предшествующих очередей вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все эти наследники отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Следует отметить, что подобный широкий круг наследников по закону предусмотрен законодательством развитых стран, а также был установлен в законодательстве дореволюционной России. Вместе с тем, как показывает опыт других стран, недостатком подобной системы является сложность доказывания наличия родственных связей. Такие дела должны рассматриваться в порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика. При наличии достаточных доказательств и отсутствии возражений со стороны третьих лиц суды признают наличие родственных связей [44, с. 331].

В соответствии с ГК РФ наследование по завещанию полностью замещается наследованием по закону, если:

завещание отсутствует (не составлялось вовсе или отменено посредством распоряжения завещателя о его отмене);

наследники по завещанию отсутствуют на день открытия наследства (ст. 1116); исключение составляют лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст.ст. 1116, 1166);

ни один из наследников по завещанию не принял наследства либо каждый из них отказался от наследства по завещанию (ст. ст. 1157, 1158, 1161);

ни один из наследников по завещанию не имеет права приобрести наследство в силу недостойности (ст. 1117);

* завещание в целом признано недействительной сделкой (ст. 1131).

Наследование по завещанию дополняется, изменяется, иным образом сочетается с наследованием по закону в соответствии с ГК РФ, если:

завещание составлено в отношении части наследственного имущества, указанной в виде доли в наследстве или отдельных конкретных вещей либо прав; к части имущества, не затронутой завещательными распоряжениями, применяется порядок наследования по закону (ст. ст. 1111, 1120);

завещанием нарушены права необходимых наследников на обязательную долю в наследстве; в этом случае право на часть наследства, признаваемое за необходимыми наследниками, переходит к ним в порядке наследования по закону, т.е. независимо от завещания или вопреки завещанию (ст. 1149);

завещание признано частично недействительным, например, в случае распоряжения чужим имуществом наряду с распоряжением своим собственным (ст. 1131);

* в иных случаях, указанных законом.

В практике часто бывают случаи, когда происходит наследование и по закону и по завещанию. Например, наследодатель в завещании предусмотрел переход к его сыну права собственности на автомобиль. О другом имуществе в завещании ничего сказано не было. В этом случае в отношении автомобиля будут применяться правила о наследовании по завещанию, а в отношении всего остального имущества умершего – о наследовании по закону.

Наследование по закону характеризуется, во-первых, тем, что не наследодателем, а законом установлен круг наследников, причем исчерпывающе. При этом законодатель основывается на семейно-родственном начале. Прежде всего, учитывается необходимость обеспечения интересов членов семьи умершего, его родственников определенной степени родства и нетрудоспособных иждивенцев. Существует также мнение, что законодатель исходит из предположения о наиболее вероятных лицах, которых сам наследодатель призвал бы к наследованию, если бы он выразил свою волю. При расширении по сравнению с ранее действовавшим законодательством круга наследников по закону за счет включения в их число родственников достаточно отдаленных степеней родства и даже некоторых свойственников законодатель преследует к тому же цель предотвратить превращение наследственного имущества в выморочное.

Включение гражданина в состав наследников по закону основывается на одном из следующих юридических фактов:

– родства с наследодателем предусмотренной законом степени;

– усыновления ребенка наследодателем либо родственником наследодателя;

– брака с наследодателем;

– предусмотренного законом свойства между наследодателем и наследником;

– нахождения на иждивении наследодателя при соблюдении определенных законом условий [42, с. 371].

Во-вторых, наследование по закону характеризуется тем, что помимо круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию. Наследники по закону разбиты на группы-очереди и призываются к наследованию не все сразу, а последовательно – в порядке очередности. Очередность выражается в том, что наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону, если нет ни одного наследника из предшествующих очередей, включая наследников по праву представления, подлежащих призванию к наследованию в случае, предусмотренном ст. 1146 ГК РФ. Приобретение наследства хотя бы одним наследником из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

Считается, что наследников предшествующих очередей нет (и значит, к наследованию призываются наследники последующей очереди) при следующих обстоятельствах:

Читайте так же:  Какой налог на наследство

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют: они никогда (на день открытия наследства) физически не существовали либо умерли до открытия наследства или одновременно с наследодателем и нет наследников по праву представления, либо родственники наследодателя, входящие в состав предшествующих очередей, хотя и родились живыми после открытия наследства, однако были зачаты после смерти наследодателя и потому не призываются к наследованию (п. 1 ст. 1116 ГК РФ);

2) никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать или все они отстранены от наследования (п. 1 и 2 ст. 1117 ГК РФ) либо лишены завещателем права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

3) никто из наследников предшествующих очередей наследство не принял или все они отказались от наследства без указания, в пользу кого они отказываются [61, с. 410].

Так, наследники третьей очереди по закону (ст. 1144 ГК РФ) призываются к наследованию, если нет наследников ни первой, ни второй очереди, например, наследники первой очереди отсутствуют, один из наследников второй очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), а другие наследники в предусмотренный законом срок наследства не приняли.

В части третьей ГК РФ установлены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ). Их количество существенно выросло по сравнению с ранее действовавшим законодательством: ст. 532 ГК 1964 г. в первоначальной редакции предусматривала всего лишь две очереди наследников по закону, а в редакции Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ – четыре очереди.

Устанавливая круг наследников по закону и очередность их призвания к наследованию, закон определяет также правила перехода наследственного имущества к нескольким наследникам, наследующим одновременно (совместно), тогда как при наследовании по завещанию порядок перехода наследства к нескольким наследникам определяется завещателем по его усмотрению.

К наследникам одной очереди по закону, за исключением наследников, наследующих по праву представления, наследство переходит в равных долях, т.е. поступает в их общую долевую собственность. Причитающаяся наследнику доля в имуществе, наследуемом по закону, называется законной. Она выражается простой правильной дробью. Предположим, что к наследству призваны и приняли его три наследника по закону одной очереди. Законная доля каждого из наследников составит одну третью (1/3) часть наследственного имущества [49, с. 285].

Соотношение изначально равных долей сонаследников может измениться в результате отказа от наследства одного или нескольких наследников в пользу других лиц из числа совместно наследующих (ст. 1158 ГК РФ). Так, если один из трех призванных к наследованию наследников откажется от своей доли в наследстве в пользу сонаследника, то доля последнего в наследстве увеличится и составит две третьих части наследства (1/3 + 1/3 = 2/3), а доля второго из двух оставшихся наследников останется неизмененной – ему будет причитаться одна третья (1/3) часть наследства [48, с. 233].

Изложенные правила о призвании наследников к наследованию по закону в порядке очередности и об общей (равнодолевой) собственности на наследство принявших его наследников теперь распространяются на все виды имущества, наследуемого по закону. В ранее же действовавшем ГК 1964 г. делалось изъятие в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода. Эти предметы, если они не были охвачены завещанием, переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем не менее года до его смерти, независимо от их доли и очередности призвания к наследству (ст. 533). Теперь установлен лишь особый порядок раздела предметов обычной домашней обстановки и обихода между наследниками как по закону, так и в случае наследования по завещанию, если в нем не указано, какие конкретные предметы переходят к каждому из наследников (ст. 1169 ГК РФ).

Таким образом, при наследовании по закону воля наследодателя не участвует в формировании условий и порядка наследования, которые определяют круг наследников, очередность призвания их к наследованию, размеры долей участия наследников в наследстве, преимущества при наследовании и др. Наследование собственности по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, прямо установленных Кодексом (ст.1111). Поскольку, согласно ст.1111, наследование по закону может иметь место в случаях, установленных ГК РФ, изменяется соотношение оснований наследования по завещанию и по закону.

Наследование по закону опирается на получившие признание законодателя общесоциальные представления о наиболее правильном и справедливом распределении наследственного имущества собственника, основанные на идеях брака, семьи, родства, материального обеспечения близких к наследодателю лиц. При отсутствии завещания или невозможности его осуществления наследование по закону обеспечивает твердый порядок в определении судьбы наследственного имущества, исходя из задачи охраны частных интересов правопреемников и других лиц, с которыми наследодатель состоял в правовых отношениях.

Институт наследования по закону как порядок наследственного правопреемства, применяемый при отсутствии завещания, наряду с завещанием или вопреки завещанию, характеризуется рядом общих свойств, отличающих его от завещательного наследования. Правовые свойства наследования собственности по закону проистекают из императивных указаний закона и не могут быть изменены соглашением наследников или иным способом, например, судебным решением.

Первый разряд – лица, жившие вместе с домовладыкой, и когда он умирал, становились обладателями имущества семьи, но самое главное, они вступали в управление этим имуществом (heredessui);

Второй разряд – лица, которые являлись самыми ближайшими агнатами умершего (agnatiproximi). Они призывались к наследованию только в случае отсутствия наследников первого разряда;

Третий разряд – gentiles. Они получали наследство в случае, если не было наследников первого и второго разряда и если глава семьи не оставил завещания. Если эти лица отказывались от наследства или умирали. Не успев принять наследство, то имущество признавалось выморочным.

В классическом римском праве круг наследников не только изменился, но и расширился, и составлял четыре группы наследников по закону:

самые ближайшие агнаты;

кровные родственники до шестой степени родства (в виде исключения и до седьмой степени);

Читайте так же:  Отгулы в счет отпуска и за свой счет оформляем заявление

В постклассическом римском праве система наследования по закону была упрощена и строилась не на агнатическом, а на когнатическом (кровном) родстве. По Новеллам Юстиниана наследники делились на четыре разряда:

нисходящие родственники: сыновья и дочери, внуки и т.д.;

ближайшие по степени восходящих родственников: мать, отец, дед, бабка, а также полнородные братья и сестры, и дети умерших полнородных братьев и сестер;

неполнородные братья и сестры;

боковые кровные родственники по порядку близости степеней.

Таким образом, такая сторона наследственных правоотношений, как «наследники» была воспринята гражданским правом многих других стран, в том числе и Россией, из римского наследственного права, о чем мы поговорим ниже.

Мы рассмотрим некоторые исторические периоды, чтобы увидеть, когда впервые возникло в России такое понятие как «наследники», какие группы людей оно в себя включало, как изменялась классификация этих групп.

Так, первое упоминание о наследниках в России встречается в «Русской Правде» 4 , где наследники различались по иерархической лестнице. Например, у бояр и дружинников наследовали сыновья, но если сыновей не было, то наследство могли получитьи дочери (ст. 91 Русской Правды); у смердов же при отсутствии сыновей имущество поступало в пользу князя, но если были незамужние дочери, то на них выделялась некоторая часть (ст. 90 Русской Правды). При наследовании по закону, то есть без завещания, приоритет имели сыновья умершего, при этом младшие имели преимущество над старшими (ст. 100 РП). Дочери при наличии наследников не получали ничего (ст. 95 Русской Правды).

В XIV-XVвека круг наследников расширился. По Псковской судной грамоте 5 (далее по тексту – ПСГ) наследниками по закону признавались лица (родственники), которые при жизни умершего вели с ним совместное хозяйство: переживший супруг и родственники по нисходящей линии – дети, родственники по восходящей линии – родители, родственники по боковой линии – братья и сестры (ст. 88 – 91 ПСГ). В качестве законных наследников признавались и другие родственники «ближнего племени». В данный период наследником признавалась и церковь (при завещании часть земли передавалась церкви).

В 1714 году Петром I был принят Указ «О единонаследии» 6 , согласно которому наследником по завещанию мог быть избран один из сыновей. При наследовании по закону главным наследником недвижимого имущества являлся старший из сыновей, остальные наследовали движимое имущество. При отсутствии сыновей наследовали дочери.

В 1832 году правила о наследовании были кодифицированы в Своде законов Российской империи 7 , где наследственному праву посвящались – 5 глава I разд. и 1-5 главы II разд. книги III. Круг наследников заметно расширился. В наследовании участвовали иностранцы; дети (в том числе зачатые до смерти отца и находившиеся в утробе матери); лица, имевшие физические недостатки (глухие, немые, безумные и т.д.). Но были и такие, кто не имел права наследования: лишенные всех прав состояния и монашествующие как отрекшиеся от мира. Порядок наследования по закону был таков: ближайшее право имела нисходящая лилия – прямые потомки (сын, внук, правнук). Эти наследники делили имущество в равных частях. Пережившая супруга, как при живых детях, так и без них, получала из недвижимого имущества 1/7, а из движимого – 1/4 часть, если не было завещания. При отсутствии сыновей и нисходящих от них в наследство вступали дочери и нисходящие от них. При отсутствии нисходящих в наследство вступали боковые линии: братья, сестры и их потомки. При отсутствии боковых наступал черед ближайшей побочной линии: дядей и теток, их потомков и предков. И в последнюю очередь наследовали восходящие: отец и мать, деды и бабушки.

27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИК «Об отмене права наследования» 8 , который внес существенные ограничения, так допускалось наследование исключительно по закону. Декретзакрепил основополагающие принципы советского наследственного права:уравнение в наследственной правоспособности лиц обоего пола; признание за супругом права наследования на тех же основаниях, что и за детьми. Но уже в 1922 году 22 мая был принят Декрет ВЦИК «Об основах частных имущественных прав, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами» 9 , который ввел вновь институт наследственного права. Этим Декретом предусматривалось наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками.

Дальнейшее развитие наследственное право получило в Гражданском кодексе РСФСР от 31 октября 1922 года (далее по тексту – ГК РСФСР 1922 года) 10 . Многие положения ГК РСФСР 1922 года были заимствованы из Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 года. Гражданский кодекс предусматривал весьма узкий круг наследников, который совпадал по своему составу как при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию. Законодатель ограничил круг наследников по закону и по завещанию только близкими родственниками – дети, внуки и правнуки; переживший супруг умершего; а также нетрудоспособные и неимущие иждивенцами (ст. 418 ГК РСФСР 1922 года). При наследовании по закону к наследованию призывались одновременно все наследники. «Стоит отметить также, что ГК РСФСР 1922 года подразделял наследников на присутствующих и отсутствующих» 11 .

В 1945 году от 14 марта был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию» 12 , который внес наиболее существенные изменения в наследственное право. Так, был расширен круг наследников, теперь наследовать могли и родители, братья и сестры наследодателя. Кроме этого, впервые в отечественном праве была установлена очередность призвания к наследованию. Указ предусматривал наследников трех очередей. Наследники первой очереди – дети, супруг, нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении у наследодателя не менее одного года до его смерти. Наследники второй очереди – трудоспособные родители. Наследники третьей очереди – братья и сестры умершего.

Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 года 13 (далее по тексту – ГК РСФСР 1964 года) расширил положения Гражданского кодекса РСФСР 1922 года и преемствовал положения Указа «О наследниках по закону и по завещанию». Гражданский кодекс устанавливал две очереди наследников по закону:

Читайте так же:  Бесплатная парковка в москве для кого и когда возможна

наследники первой очереди – дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (в том числе усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

наследники второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 532 ГК РСФСР 1964 года).

Также ГК РСФСР 1964 года предусматривал возможность наследования по завещанию. Наследодатель мог оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям (ст. 534 ГК РСФСР 1964 года). Но государство также могло наследовать и в других случаях, например, когда наследники по закону или по завещанию отказались от наследства в его пользу.

В настоящее время наследственные правоотношения регулируются третьей частью Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой 26 ноября 2001 года и действующей с 1 марта 2002 года 14 . В ГК РФ также присутствует такое понятие, как «наследники». Кроме того, в Кодексе более подробно раскрыт перечень тех лиц, которые могут призываться к наследованию; детально сформулирован порядок очередности наследников по закону, сокращено число случаев наследования государством и т.д.

Ранее мы рассмотрели акты, которые регулировали наследственные правоотношения в разные исторические периоды. И вполне очевидно, что ни в одном нормативно-правовом акте не содержится легального определения понятия «наследник», как, впрочем, и в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации.Таким образом, начиная с Древней Руси и заканчивая настоящим временем, законодатель не закрепил в официальных источниках данного понятия.

Однаков третьей части ГК РФ существует другое понятие – «недостойные наследники». Данное понятие не является новым для действующего ГК РФ, но «следует согласиться с тем, что по сравнению с ранее действовавшим законодательством (ст. 531 ГК РСФСР 1964 года) уточнена правовая квалификация действий, на основании которых наследник признается недостойным» 15 , о чем речь пойдет во 2 параграфе настоящей главы.

Мы уже говорили о том, что легального определения наследников не было. Но все же попытка дать определение понятию «наследник» была предпринята в науке гражданского права.

Известный цивилист конца XIX – началаXX века Г.Ф. Шершеневич в своем знаменитом труде «Учебник русского гражданского права» следующим образом определяет понятие наследника: «Лицо, вступающее непосредственно в совокупность или в часть отношений другого вследствие его смерти, является наследником» 16 .

Нельзя полностью согласиться с такой дефиницией, поскольку Г.Ф. Шершеневич слишком широко толкует понятие наследника. Отношения, в которые вступает наследник после смерти наследодателя, ясно не определены, так как под такими отношениями можно подразумевать слишком широкий комплекс взаимодействий. Г.Ф. Шершеневич ничем не ограничивает такое правовое явление.

Другие ученые, такие как, Б.С. Антимонов и К.А. Граве отмечали двойной смысл понятия «наследник»: «…Наследник, призванный к наследованию, – это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявший наследство, – это действительный правопреемник наследодателя» 17 .

В научном смысле такое противопоставление не дает понимания о сущности наследника. Согласно определению Антимонова и Граве абсолютно любой гражданин может быть возможным наследником и наследником, принявшим наследство.

В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев писали: «Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права» 18 .

Данными авторами излишне широко толкуется понятие наследника, а именно субъектов, которые могут выступать в качестве таковых. ГК РФ не включает в круг наследников религиозные организации, политические партии и т.д.

Согласно И.Л. Корнеевой «Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя» 19 .

Е.А. Суханов: «Наследники — лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя» 20 .

Профессор Е.А. Суханов не дает общего определения наследника. Он ссылается на перечень, закрепленный законодателем в ГК РФ.

Определение И.Л. Корнеевой на наш взгляд кажется наиболее удачным. В своем определении она использует два важных понятия – понятие перехода имущественных прав и обязанностей наследодателя и понятие пользы (материальной выгоды), что и позволило ей дать общее научное понятие наследника.

Такой же точки зрения придерживается и Р.Ю. Закиров – «Наследником по общему правилу является лицо (либо организация), к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства» 21 . Но в отличие от И.Л. Корнеевой помимо физического лица он в качестве наследника выделяется и юридическое лицо (организацию).

На основании вышесказанного, можно выделить несколько подходов к понятию наследников:

Возможные наследники – лица, которые могут быть призваны к наследованию (как по завещанию, так и по закону):

Граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

Граждане, зачатые при жизни;

Юридические лица (только по завещанию);

Государство – Российская Федерация, субъекты Российской федерации, муниципальные образования, а также иностранные государства (в случае существования выморочного имущества).

Наследник, как лицо, которое приняло наследство и в пользу которого перешли имущественные права и обязанности наследодателя;

При этом следует учитывать круг лиц, которые утратили право наследования (недостойные наследники), предусмотренный ст. 1117 ГК РФ.

Изображение - Понятие и сущность обязательных наследников 3456363343
Автор статьи: Сергей Шевцов

Добрый день! Я уже чуть более 11 лет предоставляю услуги юридической помощи свои клиентам. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 12

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here