Понятие завещания — это что с точки зрения закона

Сегодня предлагаем вниманию статью на тему: "Понятие завещания — это что с точки зрения закона". Мы попытались полностью раскрыть тему, а наш специалист Сергей Шевцов поделится важными комментариями основанными на опыте работы.

Наследованию по завещанию посвящена гл. 62 ГК РФ.

Лицо имеет право свободно распоряжаться своим имуществом. Оно может не согласиться с порядком наследования, установленным законом, и самостоятельно определить своих наследников. Для этого требуется составить распоряжение — завещание.

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти, сделанное в установленной законом форме.

Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству и иным юридическим лицам. ГК РФ, закрепляя принцип свободы завещания, предоставляет гражданам право распорядиться любым имуществом (ст. 1120), распределить имущество между любыми лицами (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121), указать их доли, подназначить другого наследника, равно как и лишить любого или всех наследников по закону права наследования. При этом завещатель не обязан указывать причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, так же как и причины отмены и изменения завещания.

Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).

Видео (кликните для воспроизведения).

Завещание характеризуется следующими признаками:

1. завещание является односторонней сделкой;

2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;

3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть признано недействительным;

4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти.

Одна из важнейших особенностей завещания состоит в том, что правовые последствия наступают не с момента совершения этой сделки, а после смерти завещателя — лица, ее совершившего.

Между оформлением завещания и тем моментом, когда оно приобретает силу, проходит некоторый срок. После того, как завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми связано его действие (смерть наследодателя, открытие наследства);

5. завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом с указанием места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем. Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Правило о форме завещания обусловлено тем, что завещание начинает действовать, когда завещателя уже нет в живых, и в случае какой-либо неясности его уже нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение.

Завещание может быть удостоверено:

  • в государственной нотариальной конторе или нотариусом, занимающимся частной практикой;
  • должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса;
  • в консульском учреждении Российской Федерации (завещания граждан РФ, проживающих или временно находящихся за границей).

К нотариально удостоверенным согласно ст. 1127 ГК РФ приравниваются:

Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещание, является исчерпывающим.

Для удостоверения завещания наследодатель должен лично явиться в нотариальную контору. Это действие, в силу личного характера завещания, не может быть выполнено на основании письменного сообщения гражданина или другим лицом по его поручению. В отдельных случаях, когда завещатель не может явиться в нотариальную контору (например, вследствие болезни), допускается возможность выезда нотариуса к завещателю в больницу или на дом.

Нотариус обязан разъяснить завещателю его нрава и обязанности по составлению завещания, в том числе о праве на обязательную долю в наследстве. Однако он не может отказать в удостоверении завещания, составленного иным образом. Нотариус обязан оказать содействие в составлении проекта завещания. Если проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он проверяет содержание и законность сделанных завещателем распоряжений, а также проверяет, соответствует ли их содержание действительному намерению завещателя. В данном случае нотариус для выяснения воли завещателя должен побеседовать с завещателем без посторонних лиц.

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам (например, вследствие неграмотности) не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного лица) может быть подписано другим лицом (п. 3 ст. 1125 ГК РФ, ст. 44 Основ законодательства РФ о нотариате). При этом нотариус должен указать, что завещание подписано другим лицом и причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание, с указанием причин невозможности собственноручного подписания.

Читайте так же:  Что делать в случае, когда налоговый орган неправильно рассчитал налог
Видео (кликните для воспроизведения).

Лицо, подписывающее завещание за завещателя, называется рукоприкладчиком; это постороннее лицо, рассматриваемое как технический исполнитель завещания.

Завещание составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у завещателя, а другой — на хранении у нотариуса (в соответствующем органе исполнительной власти, должностное лицо которого удостоверяет завещание).

Необходимо отметить, ГК РФ предусматривает существенные изменения, касающиеся формы завещания. Так, ст. 1129 допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно: когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности нотариально удостоверить завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано гражданином или лично им оглашено в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа или устного волеизъявления должно быть ясно, что они представляют собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей.

Предусмотрен также особый порядок нотариального удостоверения завещаний – закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ), которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт запечатывается нотариусом в присутствии свидетелей в другой конверт, на котором указываются данные о завещателе. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее 15 дней вскрывает конверт в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц и оглашает завещание, о чем составляется протокол.

В практике весьма распространены случаи признания завещания в целом или в части недействительным. Завещание может быть признано недействительным (ничтожным или оспоримым) по тем же основаниям, которые предусмотрены для недействительности сделок, — вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли.

Таким образом, под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

Гражданин, составляя завещание, вправе подназначить наследника. Это право закреплено в ст. 1121 ГК РФ: завещатель вправе указывать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Например, возможна такая формулировка: «все свое имущество завещаю гражданину А. Если гражданин А умрет раньше открытия наследства, то все свое имущество завещаю гражданину Б».

Одним из видов завещательных распоряжений является завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лип (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 1137 ГК РФ). Например, наследодатель оставил все свое имущество сыну и обязал его выплатить определенную денежную сумму племяннику.

Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении завещательного отказа. Правда, высказывается мнение, что «на отказополучателя как на преемника наследодателя распространяются правила об ответственности по долгам наследодателя пропорционально той части наследственной массы, которая к нему переходит» 2 . Однако большинство авторов и судебная практика придерживаются первой точки зрения, тем более что завещательный отказ может быть не в виде передачи части имущества, а, например, состоять в прощении долга, возложении обязанности купить какую-либо вешь и передать се отказополучателю.

К особым завещательным распоряжениям относится также возложение на наследника совершения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Например, обязанность организовать выставку произведений умершего художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о завещательном отказе.

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере возложения завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения, возложения значительно шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа.

Принцип свободы завещания означает не только возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти, но и право пересмотреть их в любой момент, т. е. изменить или отменить ранее составленное завещание.

Особым видом завещательных распоряжений можно назвать распоряжения вкладчиков относительно своих вкладов в банках. Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или другой счет в банке, могут быть завещаны по правилам, предусмотренным ГК РФ, либо посредством завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится счет. В отношении денежных средств, находящихся на счетах, завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного.

При составлении такого завещательного распоряжения вкладчик может сделать распоряжение о том, кому должен перейти вклад, если лицо, указанное в завещательном распоряжении, умрет ранее вкладчика либо не пожелает получить вклад, а также установить условия выдачи вклада (например, выплата сумм в определенные сроки, выдача вклада по достижении определенного возраста и т. д.).

Вклад может быть завещан одному или нескольким лицам. В последнем случае вкладчик указывает размер долей, если такое указание отсутствует, то вклад выдается в равных долях.

В таком многообразии форм выражения воли завещателя воплощается принцип свободы завещания. Данный принцип обеспечивается соблюдением тайны удостоверения завещаний: нотариус, другое должное лицо, удостоверяющее завещание, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены. Это правило распространяется также на лиц, которым о совершении нотариальных действий стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей. За разглашение как самой тайны составления завещания, так и тайны его содержания нотариус и другие должностные лица, совершающие нотариальные действия, несут установленную законом ответственность. Например, частный нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты, на него может быть возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб и компенсировать моральный вред.

Читайте так же:  Инструкция по подаче заявления в загс в режиме онлайн

В соответствии со ст. 1134 ГК РФ завещатель может поручить исполнить завещание как одному или нескольким лицам, так и постороннему лицу, не являющемуся его наследником. Такое лицо называется исполнителем завещания (душеприказчиком). Назначение исполнителя завещания относится к особым завещательным распоряжениям наследодателя и осуществляется им по своему усмотрению. Если завещатель не назначил исполнителя завещания, то завещательные распоряжения исполняются назначенными в завещании наследниками.

При удостоверении завещания необходимо получить согласие исполнителя, которое должно быть выражено в письменной форме: в виде надписи на самом завещании либо в виде заявления, приложенному к завещанию.

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме.

По юридической природе завещание – это односторонняя сделка. Оно представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Именно поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. Составление завещания через представителей (поверенных, опекунов, попечителей) не допускается.

Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания. Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, а в местностях, где их нет, – местной администрацией и ее органами. Следует отметить, что в будущем законодательстве возможно ослабление столь жесткого требования к форме завещания и допуск при определенных условиях простой письменной и даже устной формы завещательного распоряжения.

Лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя. Право завещать свое имущество принадлежит лишь полностью дееспособным лицам, т.е. тем, кто достиг 18 лет, либо вступил в брак до достижения совершеннолетия, либо был эмансипирован.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

Завещание, не удостоверенное в установленном законом порядке, должно быть признано недействительным.

В соответствии с п.5 ст. 1118 ГК РФ завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в правоведческой литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении завещания: характеристике завещания[1], с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны наследодателя, его личного распоряжения на случай смерти, а с другой стороны — определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти[2], самостоятельно назначив своих наследников[3].

Так, по определению П.С. Никитюка[4], завещание — это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Однако, с юридической точки зрения при определении завещания важно указание на необходимость его совершения строго в установленной законом форме[5] и его вступление в действие с момента открытия наследства[6].

В отечественной цивилистической литературе распространено также определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распоряжение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель[7]. Так, по определению М.Ю. Барщевского, завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично[8].

С.П. Гришаев, например, считает легальным определением завещания его характеристику, данную в п. 5 ст. 1118 ГК РФ: «завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства»[9]. Следовательно, завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка[10], единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица.

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству, муниципальным образованиям или отдельным лицам и иным организациям.

Таким образом, можно утверждать, что признаки завещания как юридически значимого акта, зафиксированные в теоретических исследованиях российских правоведов, не утратили своей актуальности до настоящего времени и находят отражение в нормах действующего наследственного законодательства России.

Предваряя исследование особенностей правового регулирования наследования по завещанию, предусмотренных разделом V части третьей ГК РФ, стоит отметить, что наследование по завещанию в советский период не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых правоведы чаще всего выделяют правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка[13]. Так, по наблюдениям С.П. Гришаева, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть[14].Следует отметить, что подобные представления, хотя и в меньшей степени, встречаются и в тех странах, которые принято называть развитыми и в которых практика составления завещаний является вполне обычной.

В силу п. 1 ст. 1118 ГК РФ распорядиться своим имуществом на случай смерти гражданин может только посредством составления завещания с соблюдением всех, установленных законом, требований к этому документу. Следует отметить, однако, что не всякое распоряжение, составленное на случай смерти, является завещанием. Например, договор страхования жизни в пользу третьего лица тоже является распоряжением гражданина — страхователя — на случай смерти, но завещанием его признать нельзя, поскольку страхователь распоряжается не своим, а таким имуществом, право на которое возникает только после его смерти и поэтому не может принадлежать при жизни самому наследодателю[15]. Не будет иметь признаков завещания и договор дарения, оформленный гражданином по правилам статьи 572 ГК РФ, хотя он и является односторонней сделкой. Однако, дарение не может предполагать распоряжения имуществом гражданина на случай его смерти. Согласно п. 3 ст. 572 ГК РФ, договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Следовательно, любые договоры и соглашения наследодателя, затрагивающие вопросы распоряжения имуществом на случай смерти, но отличные от завещания, ничтожны[16].

Читайте так же:  Как правильно оформить ипотеку под материнский капитал

Основное содержание завещания составляет распоряжение об имуществе с указанием, кому из наследников и в каком порядке оно передается. При этом одним из важнейших требований, предъявляемых к содержанию завещания, является законность распоряжений завещателя. Так, например, распорядиться имуществом, входящим в состав общей собственности, завещатель может лишь в пределах принадлежащих ему прав (даже если в тексте завещания это имущество и было указано полностью). Интересно отметить, что Г.Ф. Шершеневич определял законность содержания воли, выражаемой в завещательном распоряжении, как внутреннее условие действительности завещания, «подобно тому, как соблюдение установленной формы является внешним условием действительности»[17]

Предметом завещательного распоряжения может быть, прежде всего, любое имущество, уже принадлежащее завещателю или только предполагаемое. Завещание может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о месте похорон), однако, завещатель не может оговаривать в завещании ограничения права наследника в последующем распоряжении наследственным имуществом. Если же в распоряжении на случай смерти вообще не содержится указаний об имуществе, его нельзя рассматривать, как завещание.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает. Оно выступает лишь как первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом — открытием наследства — приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по завещанию призываются к наследованию.

Завещание может быть составлено только от имени одного лица. Мнение о том, что завещание должно иметь исключительно индивидуальный характер, на сегодняшний день не только достаточно прочно закрепилось среди правоведов, но и нашло соответствующее выражение в нормах права. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ, в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Таким образом, в отличие от действовавшего ранее ГК РСФСР 1964 г., который, например, не содержал прямого запрета совершать коллективные завещания, современный ГК РФ подобную практику одновременного волеизъявления в отношении общего или различного имущества несколькими лицами полностью пресекает. На наш взгляд, введение данной нормы непосредственно в наследственное законодательство РФ вполне оправданно, т.к. оно способствует выработке однообразной трактовки норм о наследовании по завещанию правоприменительными органами. В частности, органами нотариата и суда.

В прошлом, в период действия ГК РСФСР 1964 г., подобная практика выдерживалась не всегда. К.Б. Ярошенко, например, в своем труде указывал, что в судебной практике имелись случаи, когда суды признавали действительными завещания, составленные от имени двух лиц[18]. По конкретному делу «суд обратил внимание на то, что составление завещания от имени двух лиц не противоречит закону». Характерно также, что каких-либо указаний судебным органам на счет принятия решений о достоверности завещаний, составленных от имени двух лиц, Верховный Суд РСФСР не давал. Однако, соответствующие разъяснения были предоставлены нотариальным конторам. Так, согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РСФСР, сделанному еще в 1976 г., «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц»[19].

Следовательно, в вопросе возможности составления завещаний от имени двух или более лиц нам остается лишь присоединиться к тем авторам, которые считают, что решение суда в приведенном выше примере из судебной практики было неверным[20]. Действующее же ныне законодательство не оставляет сомнений: если завещание содержит волеизъявление двух или более лиц, оно должно быть признано недействительным.

Следует отметить, что, в различных государствах вопрос о допустимости коллективных завещаний решается по-разному. Так, во Франции закон прямо запрещает любые коллективные завещания (ст. 968 ФГК). Швейцарское законодательство не содержит каких-либо указаний о запрете или допущении коллективных завещаний. Однако, судебная практика признает завещания, в которых одновременно изложена последняя воля нескольких лиц, недействительными. Отрицательное отношение законодательства этих стран к такого рода завещаниям, как отмечает Л.Ю. Грудцына, объясняется стремлением в большей степени обеспечить соблюдение принципа отзывности завещаний: изменить или отменить завещание, составленное от имени одного лица, проще, чем изменять завещание, в котором изложена воля нескольких лиц[21].

Однако, в отличие от российского законодательства, законодательства Франции и Швейцарии, наследственное право некоторых стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний. Такие завещания допускаются, например, законодательством ФРГ (завещательные договоры – применительно к супругам), Англии и США. Англо-американскому праву известны, кроме того, завещания, содержащие взаимные обязательства нескольких лиц по отношению друг к другу (взаимные завещания).

Завещать гражданин может только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Так, например, если в завещание среди прочего была включена автомашина, которую завещатель впоследствии продал, она, разумеется, не войдет в наследственное имущество и к наследникам не перейдет[22].

Читайте так же:  Предварительный договор купли продажи дома и его оформление

Личный характер завещания как сделки проявляется еще и в том, что его совершение через представителя или посредника, действующих на основании закона или по доверенности, невозможно. Это зафиксировано непосредственно в п. 3 ст. 1118 ГК РФ. В связи с этим лица, не обладающие полной дееспособностью (заключающие обычные сделки посредством действий представителя), как отмечается в литературе, ни при каких обстоятельствах завещателями быть не могут — они могут передавать наследство только наследникам по закону[23].

С понятием завещания тесно связаны оговоренные в законе права и обязанности завещателя — человека, пожелавшего оставить распоряжение относительно судьбы своего имущества после своей смерти. Прежде всего, это касается ограничения законодательством свободы волеизъявления завещателя. Его воля, в частности, может быть заключена только в ту форму, которая будет соответствовать требованиям, изложенным в главе 62 ГК РФ, то есть будет заключена в завещании определенной формы.

По российскому законодательству завещательной правоспособностью в полном объеме обладают лишь лица полностью дееспособные, то есть, в частности, достигшие возраста 18 лет, а равно эмансипированные несовершеннолетние. Однако необходимо отметить, что в литературе было высказано мнение, согласно которому вступление в брак лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права завещать свое имущество. Так, П.С. Никитюк, аргументируя высказанную точку зрения, ссылается на два обстоятельства[24]

Во-первых, в ч. 1 ст. 21 ГК РФ говорится о гражданской дееспособности как «способности гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности», что по сравнению с «завещательной дееспособностью, как способностью создавать права и обязанности на случай смерти для других» не является одним и тем же.

В данном случае позволим себе согласиться с М.Ю. Барщевским, который совершенно справедливо отмечает, что приведенный аргумент нельзя признать убедительным, так как он основывается на неверном, казуистическом толковании закона[25]. Исходя из смысла ст. 21 ГК РФ, необходимо сделать вывод: законодатель имел в виду, что с момента вступления в брак лица, не достигшего 18-летнего возраста, у последнего возникает полная гражданская дееспособность, включая, разумеется, и право завещать.

Во-вторых, П.С. Никитюк говорит о том, что вступление в брак лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не порождает у него права избирать и быть избранным, не изменяет его правосубъектности с позиций гражданского процессуального права и т.д.[26] Но, очевидно, что нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном случае, хотя бы в силу того, что, во-первых, вопросы гражданской дееспособности и, в частности, прав завещать, регулируется исключительно нормами гражданского законодательства, а во-вторых право завещать и право избирать и быть избранными сравнивать нельзя, поскольку они являются разными отраслевыми субъективными правами.

Кроме того, анализ п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует вывод о том, что, так как понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. Выражаясь словами М.Ю. Барщевского, вряд ли у кого-либо вызовет возражение перечисление несовершеннолетним своего заработка, например, в Российский фонд мира либо на счет детского дома, где подросток воспитывался. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.

[1] Эйдинова Э.Б. Завещание // Юридический энциклопедический словарь. Под ред. А.Я. Сухарева. М, 1984. С.98; Зайцева Т.Н., Крашенинников П.В. Наследственное право: комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. М: Статут, 2009. С.42.

[2] Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 42.

Под завещанием следует понимать юридический акт физического лица по распоряжению своим имуществом на случай смерти.

Юридическая природа завещания. По своей юридической природе завещание является сделкой, поскольку представляет собой правомерное действие, направленное на возникновение правомочий на имущество, принадлежащее завещателю, у лица, выбранного им, без всяких затрат со стороны последнего. В этом отношении завещание похоже на дарение: оба действия безвозмездны для наследника и одаряемого. Разница заключается лишь в том, что одаряемое лицо получает подарок при жизни дарителя, а наследник получает имущество наследодателя после его смерти. Так, в п. 5 ст. 1118 ГК РФ сказано, что завещание создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание относится к односторонним сделкам, поскольку для его совершения не требуется согласие другой стороны (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

Значение завещания состоит в том, что оно является единственным способом для физического лица распорядиться своим имуществом в соответствии со своим желанием на случай своей смерти (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество завещателя. Завещание определяет условия перехода имущества от наследодателя к наследнику.

а) завещание должно быть составлено лично завещателем. Это значит, что завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ);

Читайте так же:  Заявление об отзыве исполнительного листа

б) при совершении завещания завещатель может использовать помощь нотариуса для записи текста завещания и рукоприкладчика для того, чтобы он поставил свою подпись под завещанием в присутствии нотариуса, если это не может сделать сам завещатель;

в) завещателем может быть любое физическое лицо: гражданин Российской Федерации, иностранец, лицо без гражданства;

г) завещатель в момент совершения завещания должен быть дееспособен (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Это значит, что ему должно исполниться не менее 18 лет либо 16 лет, если он эмансипирован или состоит в зарегистрированном браке;

д) если завещатель во время совершения завещания не отдавал себе отчета в своих действиях или не мог ими руководить, завещание может быть признано недействительным судом по иску заинтересованного лица;

е) завещание может содержать распоряжения только одного лица. Совершение одного завещания несколькими лицами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Наличие этого правила объясняется тем, что завещание является сделкой личного характера;

ж) законодатель установил принцип “свободы завещания”. Суть его состоит в следующем:

• завещатель может составить завещание, а может и не составлять его;

• завещатель вправе завещать имущество любым лицам;

• завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве;

• завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;

• завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ;

• завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание (абз. 1 п. 1 ст. 119 ГК РФ).

Однако свобода завещания небезгранична: она ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1119 и ст. 1149 ГК РФ). Из сказанного следует, что существуют лица, к которым перейдет часть наследственного имущества независимо от желания завещателя. Доля эта ограничена: она должна составлять не менее половины той доли, которая досталась бы этому лицу, если бы оно наследовало по закону (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, исчерпывающий. Право на получение такой доли наследства не зависит от согласия других наследников на это. Но если окажется, что передача обязательной доли повлечет невозможность передачи наследнику по завещанию имущества, которое он использовал при жизни завещателя для проживания либо для получения средств к существованию, суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Правила об обязательной доле наследства, содержащиеся в части третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, составленным после 1 марта 2002 г., поскольку являются более жесткими по сравнению с правилами, содержавшимися в ГК РСФСР.

Если завещатель лишил наследника, имеющего право на обязательную долю, наследства без всяких на то оснований, то такое завещание в этой части может быть признано судом недействительным.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании завещания, факте его совершения, изменения или отмены (п. 2 ст. 1119 ГК РФ). Это правило схоже с правилом о тайне завещания (ст. 1123 ГК РФ), поскольку так же направлено на охрану неприкосновенности частной жизни граждан.

Завещатель может распорядиться в завещании любым имуществом (ст. 1120 ГК РФ), в том числе:

• имуществом, оборотоспособность которого ограничена (но не может распорядиться имуществом, изъятым из оборота, поскольку такое имущество не может быть предметом гражданско-правовой сделки);

• имуществом, которое в момент составления завещания отсутствует, но может быть им приобретено в будущем;

имуществом, которое принадлежит ему не на праве собственности, а на другом вещном праве, например на праве пожизненного владения земельным участком;

• имущественными правами (например, правом на получение обещанного дара – п. 1 ст. 581 ГК РФ; правом на получение постоянной ренты – п. 2 ст. 589 ГК РФ; правом, возникшим по договору коммерческой концессии, – ст. 1027, п. 2 ст. 1038 ГК РФ; правом на пай, правом на акции, правом в области интеллектуальной собственности). Статья 1120 ГК РФ о праве завещателя завещать любое имущество конкретизирует ст. 1119 ГК РФ о свободе завещания;

з) завещатель может распорядиться в завещании своим имуществом полностью или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (абз. 2 ст. 1120 ГК РФ);

и) завещатель может определить доли наследников в завещании, а может и не определять их. В последнем случае они будут считаться равными (п. 1 ст. 1122 ГК РФ). Эта статья также конкретизирует принцип свободы завещания;

к) лица, удостоверяющие завещание, а также лица, присутствующие при этом и участвующие в этом, не вправе разглашать сведения, содержащиеся в завещании, факт его совершения, изменения или отмены (ч. 1 ст. 1123 ГК РФ). Нарушение этой обязанности влечет применение мер ответственности: завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда (абз. 2 ст. 1123 ГК РФ), возмещения имущественного ущерба, лишения частного нотариуса лицензии на занятие нотариальной деятельностью либо исключения из нотариальной палаты.

Изображение - Понятие завещания — это что с точки зрения закона 3456363343
Автор статьи: Сергей Шевцов

Добрый день! Я уже чуть более 11 лет предоставляю услуги юридической помощи свои клиентам. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.6 проголосовавших: 11

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here