Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф)

Сегодня предлагаем вниманию статью на тему: "Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф)". Мы попытались полностью раскрыть тему, а наш специалист Сергей Шевцов поделится важными комментариями основанными на опыте работы.

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fsupruzheskaya-dolya-v-nasledstve-4

Ст. 1150 ГК РФ предусматривает наследственные права супруга. В ней указывается, какое имущество передается одному из супругов после кончины другого. Особенности наследования обусловлены тем, что с момента заключения брака все приобретенное на совместные денежные средства считается общим, хотя в учет не берутся личные вещи умершего, драгоценности и имущество, полученное от сделок, которые не имеют под собой никакой материальной выгоды.

По действующему законодательству живой супруг вправе притязать на положенную ему часть имущества умершего, а именно: на половину от совместного нажитого ими добра в законном браке. Данное положение оговаривается и в Семейном кодексе, где указано, что обретенное имущество в браке считается их общей собственностью, если иное не оговорено, например, в брачном контракте. Что касается наследственного права, муж или жена в случае кончины одного их них считается первым из числа правопреемников на наследство. При этом их доля состоит из 50%, независимо, было ли составлено завещание или нет.

Согласно ст 1150 по ГК РФ живой супруг обладает правом претендовать на имущество почившей второй половинки вне зависимости, предается оно по завещательному документу или же на законом основании. В наследственную массу причисляется все добро, что было обретено до брака, и поэтому живой супруг не имеет возможности на него претендовать, кроме случаев, когда имелось вложение денежных средств по улучшению состояния обозначенного имущества. К примеру, у жены имелась квартира, полученная по наследству, а муж вносил свои финансы для ее ремонта. Или были приобретены материалы и другие предметы, что способствовали совершенствованию ее внешнего вида.

Видео удалено
Видео (кликните для воспроизведения).

Также стоит упомянуть, что наследственные права умершего супруга при наличии гражданского брака исключают такую возможность. Все дело в том, что по закону могут наследовать имущество лишь супруги, имевшие узаконенные отношения, то есть если был заключен брачный союз. Даже с учетом того, что проживали граждане в неоформленном союзе много лет.

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fsupruzheskaya-dolya-v-nasledstve-1

Исключением могут быть:

  • обстоятельства, когда гражданский супруг был включен в завещание, где прописана его доля наследства;
  • когда гражданский муж/жена последний год находился на иждивении наследодателя по факту нетрудоспособности, а также имели несовершеннолетний возраст.

В таком случае при наличии факта иждивения и при отсутствии свидетельства о бракосочетании такие граждане могут рассчитывать на обязательную часть наследственного имущества независимо, в какой форме оно будет осуществляться: по закону или по завещательному распоряжению.

Гражданская жена (муж) не вправе притязать на добро усопшего супруга, даже при наличии того факта, что были осуществлены вложения в совместно обретенное имущество в период пребывания в отношениях, если не имеется обстоятельств, обусловленных гражданским законодательством.

В комментариях статьи 1150 Гражданского законодательства, а именно в обозначенной редакции регламентируется, что когда живой муж (жена) не пожелал обрести свою часть в супружеском совместно нажитом имуществе, то оно на основании закона вносится в наследственную массу и будет участвовать при распределении между основными претендентами на наследство. Кроме этого, имеются еще такие нюансы:

  1. Если живой супруг отказался от прав владения на положенное ему имущество, то согласно п.1 статьи 225 оно считается бесхозным. И на основании этого его судьбу определяет судебный орган.
  2. Немаловажным аргументом в наследственном деле супругов является то, что переживший супруг в случае отказа от наследственного имущества, предназначенного ему после кончины супруга, в пользу кого-либо из претендентов регламентируется как договор дарения. Поэтому он должен быть соответствующе оформлен, после чего одаренному потребуется такой дар зарегистрировать в регистрационном органе.

Также следует обозначить, что переживший супруг не вправе наследовать имущество умершего, если эти вещи или объекты наследства относятся к:

  • материальным ценностям, что были приобретены усопшим до момента заключения брака;
  • имуществу, полученное в форме дарения, наследования;
  • имуществу, купленному уже в браке, но на средства, которые были подарены или унаследованы;
  • имеется в наличии брачный контракт, где указывается, какой из объектов имущества определяется другому супругу после кончины.

Исключением является, если кому-то одному из пары было передано наследство, но в права владения они вступили совместно. Такое имущество считается их общим приобретением. Поэтому в подобной ситуации живой супруг обладает правом на него.

Что касается имущества, обозначенного как совместно нажитое, то согласно правовым нормам в его состав по гражданскому законодательству включаются:

  1. Денежные поступления от трудовой или предпринимательской деятельности, а также прибыль при наличии интеллектуальной деятельности.
  2. Получение различных финансовых выплат, к примеру, пенсии, пособия, не имеющие целевого назначения.
  3. В совместную собственность входят приобретенные за общие финансы объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги. Сюда же относятся и долевые вклады, что были вложены в банковские или коммерческие учреждения.
  4. Прочее добро, в которое была внесена часть финансов обоих супругов, независимо, на чье имя было произведено оформление.

Также следует заметить, что к обще нажитому имуществу относится обстоятельство, если один из супругов реализовывал ведение хозяйственных дел, присматривал за детьми и соответственно не располагал возможностью иметь личную прибыль по обоснованной причине.

Видео удалено
Видео (кликните для воспроизведения).

Судебная практика по ст. 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации

В суд с исковым заявлением обратился Лемешко И.Г. о признании права на ½ квартиры, которая осталась после смерти жены. Но суть дела заключается в том, что вместе с погибшей женой Лемешко И.Г. приобрел квартиру у Морозова Л.М., но в договоре было указано, до какого момента нужно выплатить полную стоимость обозначенной недвижимости. Жена умерла, а оговоренная сумма не была выплачена, хотя все оформления были произведены в соответствующем порядке.

Читайте так же:  Отключение коммунальных услуг за неуплату

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=https%3A%2F%2Fprinasledstve.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fsupruzheskaya-dolya-v-nasledstve-3

В ходе рассмотрения данного дела, суд изучил все документальные свидетельствования, выслушав доводы истца и ответчика, и принял решение отказать Лемешко И.Г. в удовлетворении его требований о праве на долю наследства от жены, так как договор купли-продажи был не до конца осуществлен, а именно: не была выплачена оговоренная цена за квартиру. То есть, таким образом, недвижимое имущество не приобреталось за счет семейных вложений, поэтому прав на обозначенную часть данного наследства Лемешко И.Г. не имеет.

Наличие связей статьи 1150 с другими правовыми нормами

Обозначенная статья имеет непосредственное отношение к иным правовым нормам гражданского законодательства касательно наследования части имущества пережившего супруга.

Причастность ст. 1150 Гражданского кодекса РФ

Текущая редакция ст. 1150 ГК РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

1. Статья 1150 касается тех случаев, когда наследодатель состоял в браке (см. п. 9 и 10 комментария к ст. 1142). Несмотря на то что статья помещена в гл. 63 ГК, посвященную наследованию по закону, ее действие распространяется и на наследование по завещанию.

Содержание ст. 1150 предопределено положениями ГК и СК об общей совместной собственности супругов при законном режиме их имущества.

2. Тот факт, что наследодатель состоял в браке, учитывается при определении объема наследственной массы. Дело в том, что в соответствии с законным режимом имущество, нажитое в период брака, – независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено, – является их совместной собственностью. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное (п. 1 статьи 256 ГК, ст. 33 СК).

При законном режиме не является общим совместным, а относится к собственности каждого из супругов имущество, перечисленное в п. 2 ст. 256 ГК (ст. 36 СК): имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью; вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Не относится к общему совместному имущество, приобретенное хотя и в период брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака” – Бюллетень ВС РФ. 1999. N 1. С. 6).

Кроме того, имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания в случае прекращения семейных отношений, может быть признано (в судебном порядке) собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК).

Если же будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из них либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.), то в соответствии со ст. 37 СК имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью.

С учетом безвозмездности сделки жилое помещение, приватизированное бесплатно в период брака одним из супругов (индивидуально или с участием других членов семьи) либо обоими супругами в общую собственность, в том числе совместную, не относится к общему совместному имуществу супругов.

Однако земельный участок, предоставленный в период брака одному из супругов на безвозмездной основе для садоводства или огородничества с учетом семьи, а в дальнейшем во время брака бесплатно приватизированный этим супругом, входит в состав общей совместной собственности супругов (Бюллетень ВС РФ. 2002. N 9. С. 7).

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам, общим совместным имуществом являются также акции, приобретенные одним из супругов по льготной подписке в результате его труда на приватизированном предприятии в период брака. Если же акции приобретены хотя и во время брака, но на личные средства супруга или причитаются за работу на предприятии до вступления в брак, то они не должны включаться в общее имущество супругов (ответы на вопросы в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 3 квартал 2002 г. – Бюллетень ВС РФ. 2003. N 3. С. 22, 23).

Имущественные правоотношения супругов в случае, когда хотя бы один из них имеет иностранное гражданство или является лицом без гражданства, определяются в соответствии со ст. 161 СК, если международным договором РФ не установлены иные правила.

3. Исключительные права являются самостоятельными имущественными правами, которые возникают в отношении нематериальных объектов – результатов творческой деятельности (произведений науки, литературы или искусства, изобретений, промышленных образцов и т.п.). Эти права отличаются по своей правовой природе от права собственности на материальные объекты и других вещных прав. Существо исключительного права состоит в том, что автор, изобретатель или иной правообладатель (например, лицо, приобретшее патент на изобретение по договору уступки – п. 5 ст. 10 Патентного закона) вправе самостоятельно использовать результат творческой деятельности или выдавать разрешения на использование такого результата другим лицам. Правообладатель всегда осуществляет это право самостоятельно. Его супруг может участвовать в осуществлении исключительного права только по доверенности и т.п., т.е. на общих основаниях, а не в силу одного лишь факта состояния в браке с правообладателем.

Читайте так же:  Отпуск с последующим увольнением право или обязанность работодателя

Таким образом, само исключительное право не является совместной собственностью супругов, поэтому его нельзя рассматривать как общее имущество, нажитое во время брака. В их совместную собственность входят только доходы от использования результатов творческой деятельности, полученные супругом-правообладателем при жизни, и имущество, приобретенное на такие доходы (см. п. 2 ст. 34 СК).

4. В случае смерти одного из супругов или обоих супругов их доли в общем совместном имуществе признаются равными, как и при прижизненном разделе супружеского имущества (ст. 39 СК). Право отступить от начала равенства долей супругов в их общем совместном имуществе предоставлено суду, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК).

Доля умершего супруга наследуется по общим правилам наследственного правопреемства, а переживший супруг имеет право собственности на свою долю в этом имуществе, что и подчеркнуто в комментируемой статье.

5. Переживший супруг наследодателя вправе определить свою долю в общем имуществе, нажитом в период брака. Доля пережившего супруга в общем имуществе может быть определена нотариусом по месту открытия наследства путем выдачи свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов по письменному заявлению пережившего супруга в соответствии со ст. 75 Основ законодательства о нотариате. Свидетельство о праве на долю в общем имуществе подтверждает право пережившего супруга на половину этого имущества – одну вторую (1/2) долю конкретных вещей и имущественных прав.

Такое свидетельство выдается с извещением наследников, принявших наследство (их законных представителей), но по смыслу ст. 75 Основ законодательства о нотариате – независимо от их согласия. Несогласный с выдачей свидетельства наследник вправе оспорить его в судебном порядке. Свидетельство может быть признано недействительным и по иску кредиторов наследодателя.

6. В случае спора между пережившим супругом и наследниками умершего супруга, а равно его кредиторами доли в общем имуществе супругов могут быть определены в судебном порядке. В предусмотренных СК случаях (п. 2 ст. 39 СК), как уже говорилось в п. 2 и 3 комментария к настоящей статье, суд вправе: установить неравные пропорции в общем имуществе после смерти одного из супругов; по соответствующему требованию признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них (п. 4 ст. 38 СК), а имущество каждого из супругов при определенных законом обстоятельствах – общим (ст. 37 СК).

7. Если переживший супруг определил свою долю в общем имуществе, оформленном на имя умершего, указанная доля не должна включаться в состав наследства.

В соответствии с принципом диспозитивности (п. 2 ст. 1, ст. 9 ГК) переживший супруг может не определять свою долю в общем имуществе, оформленном на имя умершего. Однако право на определение супружеской доли в этом имуществе ему должно быть разъяснено нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство (ч. 1 ст. 16 Основ законодательства о нотариате; п. 27 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами).

8. Если завещание наследодателя составлено без учета права его супруга на долю в общем имуществе, переживший супруг, а также его наследники и кредиторы могут потребовать признания завещания недействительным в соответствующей части (п. 2 ст. 1131 ГК).

9. В ст. 75 Основ законодательства о нотариате предусмотрено, что по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе определяется также доля умершего супруга. Необходимость в этом может возникнуть, если общее имущество (все или часть) оформлено на имя пережившего супруга, а наследники умершего супруга желают включить его долю в наследство.

Однако такой формы нотариального свидетельства среди форм, утвержденных Приказом Минюста России N 99, нет. По-видимому, при отсутствии спора между пережившим супругом и наследниками предполагается заключение указанными лицами соответствующего соглашения. Возникший между ними спор подлежит разрешению в судебном порядке. В случае определения доли наследодателя в общем имуществе, оформленном на имя пережившего супруга, она включается в состав наследства.

Наследники, а равно кредиторы наследодателя в силу принципа диспозитивности вправе не определять долю наследодателя в общем совместном имуществе, оформленном на имя пережившего супруга.

10. Если оба супруга умерли одновременно (в один и тот же день) или последовательно, их доли в общем имуществе могут быть по требованию наследника (наследников) или кредиторов наследодателей определены в судебном порядке, после чего подлежат включению в состав соответствующего наследства.

11. Если на день открытия наследства брак с наследодателем расторгнут (см. п. 11 комментария к ст. 1142), а доли бывших супругов в праве общей собственности не установлены, они могут быть определены по соглашению между бывшим супругом и наследниками умершего, принявшими наследство. В случае спора этот вопрос разрешается в судебном порядке.

К требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК). В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 “О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака” (Бюллетень ВС РФ. 1999. N 1. С. 6) было разъяснено, что течение этого срока начинается не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК). В том случае, когда срок исковой давности по указанному требованию был пропущен наследодателем, он не может быть восстановлен судом на основании статьи 205 ГК по заявлению наследников или кредиторов умершего (по иску к бывшему супругу (или к его правопреемникам) об определении доли наследодателя в общем имуществе).

Читайте так же:  Как удерживают алименты из заработной платы по исполнительному листу

12. При наличии брачного договора (ст. 40 – 42 СК) состав имущества, принадлежавшего умершему на день открытия наследства, а если договором была установлена общая (долевая или совместная) собственность супругов, то имущество или доля умершего в их общем имуществе, а равно имущество пережившего супруга и (или) его доля в общем имуществе определяются на основании брачного договора.

13. При признании брака недействительным суд, учитывая добросовестность одного из супругов, может применить режим общей совместной собственности к имуществу, нажитому ими совместно до признания брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК). В таком случае каждый из сособственников имеет право на определение своей доли и раздел общего имущества.

Если эта возможность не была осуществлена при жизни участников общей совместной собственности, то после смерти одного из них определение долей в их общем имуществе и его раздел могут быть произведены в судебном порядке по требованию второго участника общей собственности, а равно наследников и кредиторов умершего. Что касается срока исковой давности по этой категории требований, то, полагаем, к ним может быть применен по аналогии (ст. 5 СК) трехлетний срок исковой давности, установленный в п. 7 ст. 38 СК для требований о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут (см. п. 11 настоящего комментария).

14. Лицо, состоявшее с умершим в фактических брачных отношениях либо в браке, признанном судом недействительным (кроме случая, рассмотренного в п. 13 комментария к настоящей статье), не имеет никаких прав супруга. В случае возникновения права общей долевой собственности во время семейной жизни с наследодателем указанное лицо может истребовать у наследников умершего свою долю в имуществе, оформленном на имя последнего (Бюллетень ВС РФ. 1989. N 1. С. 1), однако такое требование будет основываться не на ст. 256, 1150 ГК, а на ст. 252 ГК.

Консультации и комментарии юристов по ст 1150 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 1150 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

Статья 1150. Права супруга при наследовании

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

Судебная практика и законодательство — ГК РФ часть 3. Статья 1150. Права супруга при наследовании

В силу статьи 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

В силу статьи 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.

По мнению заявителя, суды не применили положения статей 10, 1112, 1150, 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации, нарушили положения статей 69, 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не исследовали причины и обстоятельства продажи спорных акций.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Л.В. Репина просит признать не соответствующими статьям 19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федерации пункт 2 статьи 34 “Совместная собственность супругов” и пункт 1 статьи 36 “Имущество каждого из супругов” Семейного кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 256 “Общая собственность супругов”, статьи 1149 “Право на обязательную долю в наследстве” и 1150 “Права супруга при наследовании” ГК Российской Федерации в той части, в какой по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, они допускают возможность признавать общим имуществом супругов имущество, приобретенное в браке не на общие средства супругов и не на личные средства каждого из них, а на средства третьих лиц.

При оформлении наследственного права как по закону, так и по завещанию нотариус во всех случаях должен выяснить, имеется ли у наследодателя переживший супруг, имеющий право на 1/2 доли в общем совместно нажитом в период брака имуществе (см. ст. 1150 ГК РФ). В состав наследства в таком случае включается только доля умершего супруга в совместной собственности, определяемая в соответствии со статьей 256 ГК РФ. Исходя из статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между ними.

Читайте так же:  Нарушение тишины в мо

Принадлежащее пережившему супругу право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого в браке с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 ГК РФ).

Выдача пережившему супругу свидетельства о праве собственности на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью производится на основании ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением норм ст. 34 – 37 СК РФ. При этом необходимо истребовать от пережившего супруга заявление о том, что документы, подтверждающие принадлежность доли одному из супругов и приобретение доли в период брака по возмездному основанию, и заявление о том, что режим совместной собственности супругов на долю в уставном капитале общества не был изменен брачным договором.

информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;

Душевные страдания, связанные с утратой близкого человека, часто усугубляются сложностями с оформлением наследства, и, что еще хуже, разногласиями и спорами с родственниками. Вступившая в силу с 01 марта 2002 года ст. 1150 ГК РФ подчеркнула наличие проблемы в этом вопросе, но не внесла в него ясности.

Выделение супружеской доли из наследственной массы — право или обязанность

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

В связи с ростом правосознания общества и активизацией гражданского оборота в последнее время как перед практикующими юристами, так и перед простыми гражданами все острее встает проблема соотношения титульного и реального права собственности. В нотариальной практике эта проблема проявляет себя, в частности, в вопросе о необходимости выделения супружеской доли из наследственной массы. «Не замечать» наличие супружеской доли в наследственном имуществе – основная позиция большинства практикующих нотариусов, которая преобладала до последнего времени. В настоящее время все больше нотариусов задумывается о законности такой позиции.

Имущество, приобретенное в браке, является, по общему правилу, общей совместной собственной супругов (п. 1 ст. 33, ст. 34 СК РФ, п. 1 ст. 256 ГК). Со смертью одного из участников совместной собственности и с появлением нового участника собственности – наследника, совместная собственность прекращается, поскольку п. 3 ст. 244 ГК, по общему правилу, предусматривает долевую собственность пережившего супруга и наследника. Нотариус, ведущий наследственное дело, должен решить дилемму: какой из двух возможных способов оформления прав пережившего супруга и наследника выбрать.

  • Первый способ заключается в установлении долевой собственности пережившего супруга и наследника на имущество, находившееся в общей совместной собственности супругов. Этот способ реализуется путем выделения супружеской доли, которое предусмотрено ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1150 ГК.
  • Второй способ оформления прав пережившего супруга и наследника заключается в том, что имущество, находившееся в совместной собственности супругов, включается в наследственную массу без выделения супружеской доли и переходит в собственность наследника (либо общую долевую собственность наследников, если их несколько). Такой способ также применяется на практике, хотя законом явно не предусмотрен.

Решая дилемму выбора между указанными двумя способами, практикующий нотариус сталкивается с проблемой, вынесенной в заголовок настоящей статьи: выделение супружеской доли из наследственной массы — право или обязанность?

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Кроме того, некоторые нотариусы, придерживаясь исторически сложившейся практики, считая, что выделение супружеской доли из наследственной массы является правом пережившего супруга (а также нотариуса, ведущего наследственное дело), но не является обязанностью, и не видя смысла в усложнении процедуры оформления наследственных права, когда от пережившего супруга не поступило заявления о выдаче ему свидетельства о праве собственности, включают значащееся за наследодателем имущество в наследственную массу (см. Наследственное право. Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. М, 2002. С. 135). Очевидно, что такой подход противоречит ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК и также может впоследствии привести к отмене в судебном порядке свидетельства о праве на наследство. Мы считаем, что существование супружеской доли – объективная реальность, «не замечать» которую нотариус не имеет права. Выделение ее из наследственной массы путем получения свидетельства о праве собственности, действительно, является правом, а не обязанностью для пережившего супруга, но для нотариуса исключение этой доли из наследства должно быть обязанностью, по крайней мере при отсутствии оформленного надлежащим образом отказа пережившего супруга от такого выделения.

Зачастую заявление такого содержания имеет притворный характер, однако нотариус закрывает на это глаза. При этом, формально нарушая закон, нотариус по сути выполняет свою главную функцию – защиту прав и законных интересов граждан (ст. 1 Основ), а именно: предоставляет возможность оформить бесспорные наследственные права, не прибегая к сложной судебной процедуре.

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Существует и другой подход, при котором нотариус полагает, что у пережившего супруга нет права отказаться от выделения супружеской доли, а нотариус обязан выделить эту долю независимо от волеизъявления пережившего супруга. Обосновывается это следующим. Из ст. 1110 ГК и ч. 1 ст. 1112 ГК следует, что даже если общее имущество оформлено только на имя умершего супруга, нотариус, определяя наследственную массу, не может включить в нее все общее имущество супругов в целом. В наследственную массу войдет только доля в праве собственности, принадлежавшая умершему. Эта доля, в соответствии с п. 1 ст. 245 ГК, должна быть определена нотариусом как 1/2 от общего имущества.

Другая группа проблем, возникающих при оформлении наследственных прав, связана не столько с механизмом, сколько с целесообразностью выделения доли пережившего супруга из наследственной массы.

Читайте так же:  Юридические компании и юристы мошенники

В качестве примеров, когда такое выделение влечет излишнее усложнение процедуры, можно привести следующие ситуации:

  • когда переживший супруг является одновременно единственным наследником по завещанию, но не может представить нотариусу документ, подтверждающий заключение брака;
  • когда переживший супруг тоже умер, не оформив своих наследственных прав и не получив свидетельства о праве собственности пережившего супруга; при этом круг наследников каждого из супругов одинаков.

В указанных случаях правовой результат будет одним, независимо от того, будет ли выделена супружеская доля или нет. Однако попытка такого выделения в обоих случаях вынудит пережившего супруга и наследников обращаться в суд.

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

В настоящий момент законодательство явно не предусматривает внесудебного механизма оформления наследственных прав как в указанных, так и в других проблемных ситуациях при существовании супружеской доли. Этот пробел законодательства порождает вышеуказанную множественность нотариальной практики. Поэтому такой механизм, несомненно, стоило бы разработать и, на наш взгляд, за основу можно взять фактически используемый на практике в более или менее завуалированной форме отказ от выделения супружеской доли из наследственной массы. То есть следует законодательно предусмотреть право пережившего супруга на отказ от принадлежащей ему доли в праве собственности на совместно нажитое имущество.

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ).
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются ими по обоюдному согласию супругов в соответствии со ст. 35 СК РФ: при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.
Однако имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, согласно ст. 36 СК РФ признаётся собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретённые во время брака за счёт общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.

Раздел имущества между супругами возможен и при их жизни. В бесспорном порядке он оформляется нотариально, в спорном – через суд. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными (если иное не предусмотрено брачным договором). В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов (ст. 39 СК РФ).

Статья 1150 ГК РФ устанавливает, что принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим правилам.

В случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате (далее – Основ) и известив об этом принявших наследство наследников.

Для более детального изучения законодательной базы вы можете скачать Гражданский кодекс РФ

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) proxy?url=http%3A%2F%2Fnasledinform.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fa3-lazy-load%2Fassets%2Fimages%2Flazy_placeholder

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. По письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе. Если в числе наследников имеются несовершеннолетние или недееспособные, то необходимо представить письменное согласие органов опеки и попечительства на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве собственности на определённую долю общего имущества супругов.
Если наследники, принявшие наследство, или орган опеки (попечительства) не дали согласия на выдачу свидетельства о праве собственности пережившему супругу, то в этом случае нотариальная контора не имеет права выдавать свидетельство о праве собственности и дело подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Если же общее имущество состоит из жилого дома (квартиры), то переживший супруг должен представить в нотариальную контору доказательства совместного с умершим супругом приобретения дома (квартиры). Такими доказательствами являются договор купли-продажи, договор застройки, договор мены, судебное решение и т.д. Кроме того, в нотариальную контору представляется выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правообладателях, об ограничениях и обременениях. В подтверждение времени (даты) постройки или приобретения дома при отсутствии иных документов могут быть приняты решение соответствующего государственного или муниципального органа об отводе земельного участка для строительства дома, соответствующий документ о предоставлении ссуды на строительство дома и т.п.3
При выдаче свидетельства о праве собственности нотариусы не могут принимать в качестве доказательства свидетельские показания.

Мы предлагаем вам скачать образец заявления

Изображение - Супружеская доля в наследстве (ст 1150 гк рф) 3456363343
Автор статьи: Сергей Шевцов

Добрый день! Я уже чуть более 11 лет предоставляю услуги юридической помощи свои клиентам. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в удобном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 12

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here